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和上市公司打商标官司

发布时间:2021-03-19 05:07:16

A. 老字号为何扎堆儿打商标官司

围绕“杜康”商标的纠葛持续20多年,近年来双方转战天津、河南等多地密集打官司,各有胜负

商标“争夺战”为何没完没了?

两家“杜康”酒企的商标之争还没有结束。

5月9日,天津市高级人民法院公开审理了洛阳市杜康控股有限公司(以下简称“洛阳杜康”)起诉陕西白水杜康酒业有限责任公司(以下简称“白水杜康”)、乐天超市天津北辰店侵害商标权案件。法院未当庭宣判。

近3个月前,天津市第一中级人民法院对上述案件作出一审判决,驳回洛阳杜康诉白水杜康侵犯“杜康”商标权案的诉讼请求。

这并不是两家企业围绕“杜康”商标的第一次诉讼。业内人士认为,诉讼争端牵制了两家酒企大量的时间、精力和资金,掣肘了企业发展。而和“杜康”一样,许多老字号企业都曾陷入旷日持久的商标“争夺战”。

一场硝烟四起的商标战

在中国裁判文书网上查询到,从2016年起,洛阳杜康和白水杜康在天津、河南、陕西、北京、上海等地,打起了密集的官司,涉及民事、行政诉讼。诉讼争议主要针对商标侵权、商业诋毁、不正当竞争。双方各有胜负。

今年2月24日,天津市第一中级人民法院的一审判决认为,白水杜康对于“杜康”商标的商誉作出了贡献,且将“白水杜康”文字作为商品名称使用的行为符合消费者的呼叫习惯和行业惯例。原告洛阳杜康没有证据证明被诉侵权产品属于刻意模仿等攀附原告商标或商品知名度,因此认定被告白水杜康实施被诉侵权行为主观上为善意。

熊超也强调了商标权本身的重要性。“按照商标法规定,商标权是归属于某一家企业独占的专用权利。如果市场上出现不同主体拥有近似或相同的品牌,势必会侵犯商标所有者的独占权,这可能带来对经济秩序的破坏。”

不过,熊超表示,“一味死斗并不是最好的结果。”他认为,“红罐之争”的“共享”模式可以参考。“企业为何不坐下来谈谈,一起把品牌做好?”

赵虎告诉,从法院对类似案件作出的裁判来看,法院会综合考虑历史、现实、公平等因素。“可以探索在‘共享’的前提下加一些区别标识,这或许是一种比较好的方式。”

B. 上市公司侵权他人商标会对声誉有影响吗

1、商标是一个企业的标志,也可以说是一个企业文化的表现形式。百代表的是一个企业的形象。对商标的保护可以让你的企业信誉、度企业形象得到保护。2、你的商标也是你的专有使用权的东西。受知识产权法的保护。你注册一个商标和你购买一个商标都是要花一定金钱的。保护问你自己的商标不为他人所用其实也是保护了你自己的财产。3、每个著名品牌的确立,商标都是同时成了一个升值的商品。当你的公司成为大公司的时候,你的商标同时也是升值的。这是商标的预期价值。4、现在说下假如你的商标没有答保护人家侵害了,生产一些其他的商品,比专方我们都知道娃哈哈是饮料公司的商标,假如有人把他去做鞋、衣服、洗衣粉的话会出现什属么样的事情。假如更有一些人违法去做一些法律上禁止生产的,或者专有生产的一些物品的时候会出现什么样的局面。

C. 上市公司打官司输了,是否需要向证监会报备

您好,公司有些事是要披露的,如果是比较小的诉讼,那么是不需要的,这个需要具体案情了。

D. 上市公司侵犯我注册的商标如何处理

不要因为对方是上市公司而心生怯懦,第一要有侵权的证据材料;第二,找专门的律师负责,第三,下律师函,第四,诉讼

E. 零售商,商标侵权败诉后钱能不能不给律师,直接打给原告公司公账做零售商的真的要注意了,侵权都不知道

赔偿款可以直接给原告,有原告给写收据证明款已收到,或者把款交给法院,可以自己或者委托律师办理,法律没有强制性的规定。

F. 商标权和企业名的冲突官司

从三个方面解释你的问题。
1、具体法律法规,节选《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第四条,如下:
被诉企业名称侵犯注册商标专用权或者构成不正当竞争的,人民法院可以根据原告的诉讼请求和案件具体情况,确定被告承担停止使用、规范使用等民事责任。
2、企业名称和注册商标冲突的体现。根据您的描述,个人认为贵司目前的问题应该是下面冲突情形。
企业名称与注册商标的冲突是指企业名称与在先注册商标相冲突。对于将与他人注册商标相同或者相似的文字作为企业字号,且在相同或者类似商品上非突出使用其字号的情形,看起来是规范使用企业名称,但如违反诚信原则,仍然容易使相关公众产生误认,则可根据反不正当竞争法第2条的规定,认定其构成不正当竞争行为。
3、对于已经被起诉的情况,先咨询当地律师事务所或知识产权代理机构,就问题进行沟通。是否应诉以及如何应诉,这其中有很多技巧。
总之,避免损失或者减少损失对于企业来说是最重要的。如果可以协商解决,让对方撤诉那就再好不过了。

G. 关于品牌侵权,请问这打官司会输吗

不一定啊,这要根据国家认定相似近似商标的标准.一个三个字一个两个字如果组成的含义不同,就不构成侵权
例如
1、商标文字部分不同但读音相同、字形近似且文字无含义,会给消费者造成误认的,一般判为近似商标。如:

多菱与多陵;天原与天源;皇冠与黄冠

商标文字所表述的含义相同,仅在前后、中间加上数词、形容词或副词,并未改变实质含义的,一般判为近似商标。

霸王与金霸王、大霸王、超霸王;一得利与二得利;洁与洁洁

所以是近似

2和3、 商标文字前后、中间增加其他词汇,改变了含义,所指事物不同并确有其事物的,一般不判为近似商标。

飞云与飞云岭、飞云寺;英雄与梁山英雄、草原英雄

所以2、3可以

H. 打商标纠纷官司需要什么证据

您好,根据《民事诉讼法》确立的当事人举证责任制度,除属于人民法院调查收集的证据外,商标诉讼证据主要由当事人提供。因此,发生商标权益纠纷后,采取有效、便捷的证据收集方法,收集能支持其主张的有力证据,是当事人的首要任务。
商标诉讼中的绝大多数证据是由当事人自己收集的,这是民事诉讼的特点。商标所有人要证明侵权人的侵权事实成立,须有一定的与诉讼请求相对应的证据。从权利人要启动诉讼讲,也要有起码的认定被告侵权的初步证据,否则,影响诉讼的启动和继续深入进行。
当事人要针对案件的不同特点收集以下证据:
(一)证明自己是权利人及权利范围的证据。我国《民事诉讼法》第一百零八条规定,原告应是案件的直接利害关系者。如在商标侵权诉讼中,原告应是被侵犯商标权的商标所有人,或商标的独占、排他许可合同的被许可人等。
(二)证明商标权侵权行为发生及危害程度的证据。这是商标权侵权诉讼关键的证据之一,也是较难收集的证据。目的是通过取证,让已经发生的,或正在发生的商标权侵权行为以证据的形式固定下来,以便在法庭上“再现”侵权之事实。
(三)证明侵权人身份的证据。 《民事诉讼法》规定,起诉须有明确的被告。该被告须是侵权行为的实施者。对被诉的侵权企业(或个人)真实的全称、住所地或主要营业地,等等,都须完整和准确地证实,并取得相关的证据材料。
(四)证明侵权行为地的证据。侵权行为地是确定管辖法院的依据,证明侵权行为地的证据对认定侵权行为也起着证明或佐证的作用,侵权行为地分为侵权行为发生地和侵权行为结果地。当两者不一致时,就需要收集两地的证据。
(五)证明侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益,或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失证据。《商标法》第五十六条第一款规定:“侵犯商标专用权 的赔偿数额,为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益,或者被侵权人因被侵权期间因被侵权所受到的损失,包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。”上 述两方面的证据,涉及到赔偿数额的确定。
如能给出详细信息,则可作出更为周详的回答。

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